Ежедневно с 9:00 до 20:00
Мы находимся:
Казахстан, 050030, г. Алматы, Проспект Абая, дом 143/93, номер кабинета №110.
Главная \ О компании \ Статьи \ Наследование на практике. Разбор ситуаций

Наследование на практике. Разбор ситуаций

Наследование на практике. Разбор ситуаций

В соответствии с п. 2 ст. 26 Конституции Республики Казахстан собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом. Данное положение является гарантией стабильности имущественных отношений в обществе, но в то же время не предоставляет абсолютную свободу наследования. Как и другие права и свободы граждан, свобода наследования может быть ограничена законодателем в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства. Одним из примеров такого ограничения является правило обязательной доли в наследстве, которое ограничивает свободу завещания.

Изучение судебной практики показало, что суды республики в основном правильно применяют нормы наследственного права.

Вместе с тем в судебной практике имеются разные подходы к решению одних и тех же вопросов в применении норм материального права.

В соответствии со статьей 1043 Гражданского кодекса (далее — ГК) местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, а если оно неизвестно, — место нахождения имущества или его основной части. Определение места жительства наследодателя необходимо для последующего получения свидетельства о праве на наследство наследниками.

Согласно ст. 16 ГК местом жительства признается тот населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства лиц, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их родителей, усыновителей или опекунов. Между тем, не всегда место жительства может совпадать с местом смерти гражданина. К примеру, смерть гражданина может наступить в санатории, больнице либо другом месте, расположенном вне местности, где проживал этот гражданин.

Применительно к наследственным правоотношениям надо иметь в виду, что местом открытия наследства является именно постоянное (а не временное) место жительства наследодателя. К примеру, местом открытия наследства военнослужащих срочной службы, лиц, обучающихся в вузах, в средних специальных учебных заведениях, находившихся вне пределов постоянного места жительства, признается то место, где указанные лица проживали до призыва на срочную службу или до поступления в соответствующее учебное заведение. Местом открытия наследства лиц, умерших в местах лишения свободы, признается их последнее постоянное место жительства до взятия их под стражу.

Наследство может быть открыто по месту нахождения наследственного имущества (место нахождения недвижимого имущества, место регистрации транспортного средства, место нахождения банка, в котором открыт счет на имя наследодателя и т.п.) в случаях, когда место жительства наследодателя действительно неизвестно. Наследники должны представить доказательства нотариусу для подтверждения места открытия наследства.

В тех же случаях, когда место жительства наследодателя известно наследникам, но они не могут представить бесспорные документальные доказательства, подтверждающие место его постоянного проживания, то наследники вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта места открытия наследства. Рассматривая такие заявления, суд вправе принимать во внимание не только письменные доказательства, но и свидетельские показания.

При проживании наследодателя за пределами Республики Казахстан, в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года, наследство открывается по месту жительства наследодателя. Но производство по делам о наследовании движимого имущества компетентны вести учреждения договаривающейся стороны, на территории которой имел место жительства наследодатель в момент своей смерти. Производство по делам о наследовании недвижимого имущества компетентны вести учреждения договаривающейся стороны, на территории которой находится имущество. В статье 1123 ГК предусмотрено также, что наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это имущество, а имущество, которое внесено в Государственный реестр в Республике Казахстан, — по праву Республики Казахстан.

Согласно п. 1 ст. 1074 ГК наследник вправе отказаться от наследства в течение шести месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о своем призвании к наследованию. Отказ от наследства совершается посредством подачи наследником заявления нотариусу по месту открытия наследства и впоследствии не может быть отменен или взят обратно.

Ситуация: 

К. распорядился своим имуществом, оставив завещание, которым завещал дочери имущество в виде квартиры в городе Астане. Наследница по завещанию после открытия наследства 04.02.2005 года подала в нотариальную контору заявление об отказе от наследства в пользу своего сына. Впоследствии наследница по завещанию обратилась в суд с заявлением об отмене отказа от наследства, мотивируя доводы тем, что после смерти отца находилась в шоковом состоянии, а спустя некоторое время поняла, что не вправе нарушить волю отца.

Решением суда от 25 августа 2005 года заявление наследника об отмене отказа от наследства удовлетворено. В решении суда не приведены мотивы принятия такого решения, и только указано, что сын готов вернуть квартиру матери и претензий не имеет.

Между тем, отказ от наследства относится к односторонней сделке, поскольку совершенное заявителем действие направлено на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Отказ от наследства может быть признан недействительным по основаниям, предусмотренным ГК для признания сделки недействительной. Поэтому согласие лица, в пользу которого произведен отказ от наследства, возвратить наследственное имущество, не может быть достаточным основанием для удовлетворения требований.

Очередь наследования

При рассмотрении дел, вытекающих из наследования по закону, следует исходить из установленного законодателем круга наследников, который основывается на семейно-родственных отношениях. Законом определен порядок их наследования, а именно: установлена очередь наследников и определено, что наследники каждой очереди наследуют в равных долях. Очередность наследования выражается в том, что каждая последующая очередь наследников по закону призывается к наследованию в случае отсутствия наследников предыдущей очереди.

На практике имеется сложность определения времени для принятия наследства для наследников другой, не первой, очереди. Гражданское законодательство предусматривает только срок для отказа от принятия наследства, поэтому если наследник, независимо от очередности призвания к наследованию, не отказался от наследства, то он считается принявшим его.

По истечении шести месяцев с момента открытия наследства наследник вправе обратиться с заявлением по поводу выдачи свидетельства о праве на наследство к нотариусу по месту открытия наследства. Законом разрешается выдача свидетельства до истечения этого срока как при наследовании по завещанию, так и по закону. Это действие возможно, если у нотариуса имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, других наследников в отношении соответствующего имущества не имеется.

Невозможно определить перечень таких достоверных данных, поэтому в каждом конкретном случае нотариус сам должен определять перечень документов, подтверждающих отсутствие других наследников.

Следует отметить, что выдача свидетельства о праве на наследство до истечения 6-тимесячного срока является правом нотариуса, а поэтому при обжаловании действий нотариуса суд обязан учитывать это обстоятельство.

Состав каждой очереди наследников по закону определен в ст. ст. 1061—1066 ГК. Если хотя бы один из наследников одной очереди примет наследство, то наследование наследниками последующей очереди уже не может быть.

В ст. 1068 ГК выделяется категория лиц, которые могут наследовать после смерти наследодателя при определенных условиях. В частности, быть нетрудоспособными, находиться на иждивении наследодателя, проживать вместе с наследодателем либо независимо от места жительства.

Факт нахождения на иждивении

Состоявшими на иждивении наследодателя следует считать нетрудоспособных лиц, находившихся на полном содержании наследодателя или получавших от него помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств для существования.

Отдельные случаи оказания материальной помощи наследодателем наследнику не могут служить доказательством факта иждивения. Нотариус по заявлению такого наследника помимо нетрудоспособности наследника должен установить факт иждивенчества, т.е. полное содержание наследника на иждивении наследодателя. Установление такого факта является затруднительным, поэтому для призвания нетрудоспособных лиц, претендующих на наследство, к наследованию целесообразным было бы предоставление решений суда об установлении факта нахождения на иждивении.

При рассмотрении заявления об установлении юридического факта нахождения на иждивении наследодателя в суд для подтверждения факта нахождения на иждивении могут быть представлены следующие документы:

- справка органов жилищно-эксплутационных организаций или с места работы о наличии у наследодателя иждивенцев;

- справка из органов социальной защиты или выплатного центра о выплачиваемой пенсии по потере кормильца наследнику;

- документы, подтверждающие инвалидность;

- документы из центра занятости населения;

- документы учебного заведения и т.д.

При оценке доказательств по установлению факта иждивения надо учитывать, что пасынки и падчерицы, братья, сестры и внуки, не достигшие восемнадцати лет, а также старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения восемнадцати лет, могут быть расценены в качестве лиц, находящихся на иждивении наследодателя при условии, что:

- братья, сестры и внуки не имеют трудоспособных родителей;

- пасынки и падчерицы не получали и не получают алиментов от родителей.

Лица, призываемые к наследованию на основании данной статьи, при наличии других наследников по закону наследуют не более одной четвертой части наследства.

Наследование по праву представления

Наследование по праву представления — это особый порядок призвания к наследованию наследников по закону. Согласно ст. 1067 ГК, если наследник по закону умер до открытия наследства, то его доля в открывшемся наследстве переходит по праву представления к его потомкам. Доля умершего наследника делится поровну между потомками, находящимися с представляемым наследником в одинаковой степени родства.

Наследование по праву представления означает, что определенные законом потомки наследника по закону, умершего до открытия наследства, заменяют в наследственных правоотношениях умершего наследника по закону, который был бы призван к наследству, если бы он был в живых в день открытия наследства.

Ситуация:

К примеру, Ш. обратился в суд с иском к наследникам по праву представления (к внукам) на имущество умершего 2 марта 2003 года А., которому он доводится родным братом. Ш. считал, что его права нарушены, так как нотариус выдал свидетельства о праве на наследство внукам умершего, его в известность об открытии наследства не поставили, а он имеет право на наследство в силу ст. 1062 ГК. Поэтому Ш. просил признать свидетельства о праве на наследство по закону недействительными.

Решением суда г. Актау в удовлетворении иска отказано. Судом установлено, что родные дети наследодателя, а также родители и супруга умерли до открытия наследства. Суд в мотивировочной части решения совершенно правильно указал, что потомками умерших родных детей наследодателя являются его внуки. Ст. 1067 ГК в круг наследников кроме внуков и правнуков включаются иные потомки по прямой нисходящей линии без ограничения степеней родства, а также по боковой линии — племянники наследодателя, представляющие его родных братьев (сестер), либо двоюродные братья (сестры), наследодателя, представляющие его родных дядю и тетю.

По смыслу ст. 1067 ГК и действующего законодательства право на наследство не переходит по праву представления к супругу, родителям, деду и бабке, братьям и сестрам наследодателя, так как они потомками представляемого не являются. Законодатель не предусматривает право представления по восходящей линии родства. В случае принятия наследства по праву представления внуками наследодателя внуки, как наследники по праву представления, относятся к наследникам первой очереди, так как представляют родных детей наследодателя по прямой нисходящей линии, а поэтому в силу требований п. 3 ст. 1060 ГК отстраняют от наследования наследников второй очереди, т.е. родных полнородных, неполнородных братьев и сестер, а также деда и бабку как со стороны отца, так и со стороны матери наследодателя. При этом внуки наследуют по праву представления долю представляемого независимо от их количества.

В п. 2 ст. 1067 ГК предусмотрено, что при наследовании по прямой нисходящей линии право представления действует без ограничения степеней родства, а при наследовании по боковой линии право представления получают соответственно племянники (племянницы) наследодателя, представляя его родных братьев (сестер), либо двоюродные братья и сестры наследодателя, представляя его родных дядю или тетю. Таким образом, наследовать по праву представления могут только наследники первых трех очередей наследников по закону, а именно:

-внуки наследодателя и их потомки, как наследники первой очереди по закону;

- дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) в составе второй очереди;

- дети полнородных и неполнородных братьев и сестер родителей наследодателя (двоюродные братья и сестры наследодателя).

Во всех трех очередях наследники по праву представления являются потомками наследников по закону той же очереди.

Восходящие родственники наследников по закону (дед и бабка) к наследованию по праву представления не призываются — они наследуют как наследники второй очереди.

Особенность наследования по праву представления состоит в том, что к наследникам по праву представления переходит только доля, причитавшаяся тому наследнику по закону, которого они представляют. Эта доля делится поровну между наследниками по праву представления. Наследование по праву представления не зависит от того, приняли ли наследство наследники по праву представления после смерти наследника по закону или нет, оформили права свои или нет. Однако если наследник по закону лишен права наследовать наследодателем, либо устранен от наследования как недостойный наследник, то наследование по праву представления исключается.

Завещание 

Размер долей наследников может быть изменено завещанием. Завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Гражданским кодексом урегулированы общие правила о форме завещания, порядок составления завещания.

В соответствии с п. 1 ст. 1056 ГК завещание, совершенное в ненадлежащей форме, недействительно. Недействительность завещания основывается также на правилах главы 4 ГК о недействительности сделок.

Недействительным может быть как завещание в целом, так и в части. Все споры по вопросу действительности завещания в целом или в части рассматриваются в судебном порядке. Только суд имеет право определить соответствие завещания закону и наличие у сторон прав наследования.

В судебной практике в основном имеют место иски о признании завещания недействительным ввиду того, что наследодатель в момент удостоверения завещания находился в таком состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий или руководить ими.

В соответствии с п. 7 ст. 159 ГК сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения. Кроме того, сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспособным, может быть признана судом недействительной по иску его опекуна, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значения своих действий или руководить ими (п. 5 ст. 159 ГК).

Для установления психического состояния лица, составившего завещание, суд, как правило, назначает судебно-психиатрическую экспертизу (в случае смерти — посмертную судебно-психиатрическую экспертизу).

Прокурор Бостандыкского района г. Алматы обратился в суд с иском в интересах государства к Управлению юстиции г. Алматы, гражданам Ч. и Д. о признании недействительным завещания от 18 марта 2000 года, мотивируя тем, что умершая П. в момент подписания завещания в силу своего состояния здоровья не могла понимать характера и значения своих действий. Иск был основан на материалах другого гражданского дела по иску Ч. о выселении из квартиры наследодателя третьих лиц, из которого видно, что 18 марта 2000 года П. составила завещание, которым квартиру, валютный вклад на сумму 2 370 долларов США, а также все остальное имущество, оставшееся после ее смерти, завещала Ч., а валютный вклад на сумму 3 000 долларов США завещала Д. После составления завещания П. с 25 апреля 2000 года по 2 мая 2000 года находилась на стационарном лечении в Алматинском городском центре психического здоровья с диагнозом «инволюционный параноид». Согласно акту посмертной судебно-психиатрической экспертизы № 51 от 19 января 2004 года наследодатель в момент подписания завещания не могла понимать характера и значения своих действий и руководить ими в силу степени и глубины расстройства психики. По этим основаниям прокурором заявлен иск, который судом был удовлетворен, завещание по основаниям п. 7 ст. 159 ГК признано недействительным.

Вместе с тем в некоторых случаях судами завещания признавались недействительными и по основаниям, не предусмотренным законом.

Так, решением Талгарского районного суда Алматинской области по иску других наследников признано недействительным завещание на имя Ш. только на том основании, что домостроение, которое завещала Ч., являлось неплановым и не принято в эксплуатацию. Однако у суда не имелось оснований для признания завещания недействительным. Суду следовало бы в удовлетворении иска отказать, поскольку завещание по форме и содержанию, а также по волеизъявлению наследодателя не противоречит требованиям закона.

В некоторых случаях суды признавали недействительным завещание по тем мотивам, что на момент составления завещания доля другого супруга в общей собственности супругов не была выделена. При этом не учитывалось, что завещание — это распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти. При оформлении завещания нотариус либо другое должностное лицо, которому предоставлено законом право на удостоверение завещания, не проверяет наличие прав на завещанное имущество. Наличие имущества, указанного в завещании, устанавливается на момент смерти наследодателя нотариусом.

Более половины от числа поступивших на изучение дел составляют дела, связанные с признанием в судебном порядке прав на наследство, из них каждое третье рассматривается по заявлению о признании прав наследников на имущество, которые не зарегистрированы в установленном законом порядке.

 

 

 

Теги Услуги для физических лиц принятие наследства консультация юриста юридическая помощь юрист по гражданским делам юрист по недвижимости помощь юриста консультация адвоката завещание юрист по земельным юридические услуги для частных лиц наследство
Ждем Вас с 9:00 до 20:00
Казахстан, 050030, г. Алматы, Проспект Абая, дом 143/93, номер кабинета №110.
Консультация
Оставьте заявку и мы Вам перезвоним в удобное для Вас время
Яндекс.Метрика